ALLREFERATS NET - Коллекция рефератов, курсовых, статей

>>>Заказать работу>>>
>>> На главную страницу>>>

Google

 

 


КУРСОВАЯ РАБОТА

г.Москва
1997г.
П Л А Н:

1.Введение 2
2. Физические лица 4
а) Правоспособность и дееспособность граждан.
б) Имя и местожительство гражданина. Акты гражданского состояния.
в) Безвестное отсутствие.
3. Юридические лица 15
а) Понятие юридического лица.
б) Образование и прекращение юридических лиц.
в) Виды юридических лиц.
1. Заключение 22
2. Список используемой литературы 23

ВВЕДЕНИЕ
Кардинальное демократическое преобразование нашего общества, возвращение к современной цивилизации, достижение в нём гражданского мира, согласия, общественного спокойствия люди всё чаще связывают с правом, с правовым государством, с правосудием, с правами человека.
Система Российского (и не только Российского) права состоит из двух частей:
- публичного права;
- частного права.
К публичному праву относится такие отрасли права, как конституционное, финан-совое (налоги), уголовное, административное, судебное. Данными отраслями права регули-руются отношения между государственными органами, отношения государства и его органов с гражданами. Здесь государство выступает как власть, которой подчиняются граждане, и с ней они должны считаться. Эти отношения строятся как бы “по вертикали”. И в них государ-ство защищает свои интересы.
Гражданское, а также трудовое и семейное право относятся к сфере частного права. В ней действуют отдельные лица, которые защищают свои личные выгоды и интересы. От-ношения между частными лицами складываются “по горизонтали”, и каждый участник вы-ражает свою автономную волю, и, следовательно, само отношение может возникнуть лишь по его доброй воле.
Государство и его органы тоже действуют в сфере частного права, но здесь они не властвуют, а выступают в качестве частных лиц: например, при закупках сельхозпродукции у крестьян государство (его орган) выступает как обыкновенный покупатель, а крестьянин как продавец, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В сфере частных отношений госу-дарство - не власть, а партнер, контрагент.
Частная жизнь человека богата и разнообразна. Каждый из нас в этой сфере играет многочисленные роли: отца (матери), сына (дочери), мужа (жены), работника или предпри-нимателя, владельца имущества или его приобретателя, автора или читателя.
В этом примерном и далеко не полном перечне социальных ролей нетрудно уви-деть, что отношения супругов, родителей и детей регулируются семейным правом, а отноше-ния работника с работодателем (предпринимателем) - трудовым.
Все остальные отношения частных лиц регулируются нормами гражданского пра-ва. Прежде всего это относится к имущественным отношениям, которые связаны с принад-лежностью имущества тому или иному лицу или возникают при обмене имуществом, пре-доставлении таких благ, ценность которых можно измерить деньгами.
Гражданское право не ограничивается регулированием и защитой имущественных интересов, а защищает неотчуждаемые права и свободы личности и другие неимуществен-ные, нематериальные блага. К ним относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, лич-ная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность част-ной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места житель-ства и пребывания, право на имя, авторство и др.
Понятие неотчуждаемых прав появилось в гражданском законодательстве Россий-ской Федерации впервые. Гражданин обладает такими правами с момента рождения и в силу того, что он - человек. Он не может быть ни лишён этих прав, ни ограничен в них. К ним от-носятся, например, право на имя, честь, достоинство и др. Эти права, как и другие неимуще-ственные права, защищаются особыми гражданско-правовыми методами.
Гражданское право - отрасль права, представляющая собой совокупность норма-тивных актов, регулирующих определённый образ общественных отношений.
Субъекты права - это лица, обладающие правосубъектностью, т.е. граждане, об-щественные образования, которые могут быть носителями прав и обязанностей, участвовать в правовых отношениях .
Субъективное право - принадлежащая субъекту мера дозволенного поведения, обеспечиваемая государством
Основным средством обеспечения государством субъектного права является воз-ложение на другое лицо или лиц юридической обязанности.
Юридическая обязанность - предписанная субъекту мера должного поведения .
Субъективные права и юридические обязанности находятся в тесной зависимости, обусловлены друг другом. Иными словами, между их носителями, субъектами, возникает связь, которая называется - правоотношением, - связь через права и обязанности, принад-лежащие данным лицам.
Правоотношение - сложное, многоэлементное общественное отношение. Его эле-менты:
- субъекты;
- субъективные права и обязанности;
- объект (т.е. тот предмет окружающего мира, материальное или нематериальное благо, по поводу которого сложилось правоотношение)
Гражданское правоотношение - общественное, волевое, урегулированное норма-ми гражданского права, отношение, участники которого имеют гражданские права и обязан-ности.
Специфика гражданских правоотношений: участники гражданских правоотноше-ний обособлены друг от друга в имущественном и организационном отношении; участники между собой равны; свойственен широкий круг субъектов; большое разнообразие основания возникновения; изменения и прекращения правоотношений.

ФИЗИЧЕСКИЕ__ЛИЦА
В результате повседневной деятельности людей, между ними складываются раз-личные общественные отношения, большинство из которых отражены в Гражданском Ко-дексе Российской Федерации (далее ГК). Во всех правоотношениях есть субъекты право-отношения, т.е. его участники.
Согласно п.1 ст.2 ГК участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица. В регулируемых гражданским законо-дательством отношениях могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Россий-ской Федерации и муниципальные образования.
Правосубъектность - социально-правовая возможность субъекта быть участником гражданских правоотношений. По сути, она представляет собой право общего типа, обеспе-ченное государством материальными и юридическими гарантиями. Наделение субъекта пра-восубъектностью есть следствие существования длящейся связи субъекта и государства. Именно в силу наличия такой связи на всякое правосубъектное лицо возлагаются обязанно-сти принципиального характера - соблюдать законы и нормы морали, осуществлять субъек-тивные гражданские права в соответствии с их социальным назначением.
Органы внутренних дел способствуют наиболее полной реализации гражданской правосубъектности, защите законных прав и интересов граждан.
В юридической науке существует несколько подходов к соотношению категорий “правосубъектность”, “правоспособность” и “дееспособность”. Как мне кажется, наиболее подходящей является точка зрения профессора Е.А.Суханова, которая заключается в том, что правоспособность и дееспособность являются предпосылками и составными частями граж-данской правосубъектности.
Правоспособность - способность субъекта иметь гражданские права и обязанно-сти.
Дееспособность - способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя обязанности.
Дееспособность также включает в себя способность субъекта своими действиями осуществлять права и исполнять обязанности. К тому же дееспособность охватывает и де-ликтоспособность субъекта - способность самостоятельно нести ответственность за совер-шенные гражданские правонарушения.
Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской правосубъектности. Малолетние дети и совершеннолетние граждане, признан-ные недееспособными, могут быть субъектами гражданских прав и обязанностей, будучи только правоспособными. Так, малолетние дети могут наследовать имущество. Но практиче-ское осуществление имущественных прав малолетнего требует участия дееспособных лиц - родителей или опекунов.
Активная, самостоятельная деятельность субъектов в социально-экономической жизни возможна лишь при наличии у них составных элементов гражданской правосубъект-ности.
В каждом гражданском правоотношении различают две стороны - управомоченную и обязанную. Как на управомоченной, так и на обязанной стороне могут выступать одно или несколько лиц (субъектов). Состав участников гражданского правоотношения может изме-няться в порядке правопреемства, под которым понимают переход прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника к другому лицу - правопреемнику, заменяющему его в правоотношении. Правопреемство не допускается в тех случаях, когда права и обязанности носят личный характер (права на имя, авторство, обязанность по возмещению вреда и т.п.), либо имеется прямое запрещающее предписание закона.
Одним из важнейших понятий науки гражданского права и гражданского законо-дательства является понятие субъектов права, т.е. лиц, выступающих в качестве участников имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых этой отраслью пра-ва.
Понятие “лица” - родовое. Оно относится ко всем субъектам гражданских прав. Подраздел 2 ГК именуется “Лица” и включает главы с названием “Граждане” и “Юридиче-ские лица”.
Человек - субъект множества прав и обязанностей, в том числе и гражданских. Однако гражданское законодательство для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет другое понятие - “гражданин”. Представляется, что это понятие характеризует человека как лицо, состоящее в определенной связи с государством. Следовательно, гражданин - понятие юридическое. В ГК понятие “физические лица” ис-пользуется как однозначное с понятием “граждане” (п.2 ст.1). Понятие “физическое лицо”, относящееся к отдельному человеку, индивидууму, позволяет более четко ограничивать этих субъектов гражданского права от лиц юридических.
Самое общее понятие правоспособности граждан (физических лиц) дается в п.1 ст.17 ГК: правоспособность - способность иметь гражданские права и исполнять обязанно-сти. Следовательно, правоспособность означает способность быть субъектом этих прав и обязанностей, возможность иметь любое право или обязанность из предусмотренных или допускаемых законом.
Ценность данной категории заключается в том, что только при наличии правоспо-собности возможно возникновение конкретных субъективных прав и обязанностей. Она - необходимая общая предпосылка их возникновения и тем самым их реализации.
Правоспособность признается за всеми гражданами страны. Она возникает в мо-мент рождения гражданина и прекращается с его смертью. Следовательно, правоспособность неотделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья.
Однако отсюда нельзя сделать вывод о том, что правоспособность - естественное свойство человека подобно зрению, слуху и т.п. Хотя правоспособность и возникает в мо-мент рождения, она приобретается не от природы, а в силу закона, т.е. представляет собой общественно-юридическое свойство, определенную юридическую возможность.
В юридической литературе гражданская правоспособность часто рассматривается как определенное качество (или свойство), присущее гражданину. Это качество, как вытекает из закона, заключается в способности иметь права и обязанности. Способность же означает не что иное, как юридическую возможность: лицо способно, т.е. может иметь права и обя-занности. Поскольку такая возможность предусмотрена и обеспечивается законом, она пред-ставляет собой определенное субъективное право каждого конкретного лица.
Согласно ст.17 ГК гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Равенство гражданской правоспособности всех граждан, всех людей (фи-зических лиц), находящихся под юрисдикцией Российского права, другими словами - всех людей, на которых распространяется действие Российского законодательства, вытекает из провозглашенных и гарантированных гл.2 Конституции прав и свобод человека и граждани-на. Глава 2 Конституции предопределяет содержание гражданской правоспособности и пря-мо перечисляет многие из её элементов.
Статья 19 Конституции гарантирует равенство прав и свобод человека и граждани-на независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-ности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Гражданская правоспо-собность, возможность приобретения прав и обязанностей, предусмотренных и регулируе-мых гражданским законодательством, призвана способствовать реализации конституцион-ных прав и свобод граждан.
Гражданская правоспособность возникает с рождением и прекращается со смертью человека. Она не зависит от состояния здоровья человека - физического или психического и от того, в состоянии ли сам человек сам её осуществлять или нет. Новорожденный, душев-нобольной или слабоумный обладают гражданской правоспособностью в той же мере, что и взрослый здоровый человек; так же, как и он, они могут стать субъектами разнообразных гражданских прав (права наследования, собственности, пользования жилищем, авторского права и т.д.). Другое дело, что они не смогут самостоятельно осуществлять свои права. В не-которых случаях закон устанавливает охрану будущей, еще не возникшей правоспособности, охрану интересов еще не возникшего субъекта права. К наследованию могут быть призваны дети, зачатые при жизни наследователя, но родившиеся после его смерти.
Правоспособность гражданина прекращается его смертью. Пока человек жив - он правоспособен, независимо от состояния здоровья. Факт смерти влечет безусловное прекра-щение правоспособности, т.е. прекращение существования гражданина как субъекта права.
За каждым гражданином закон признает способность иметь множество имущест-венных и личных неимущественных прав, но конкретный гражданин никогда не может иметь весь их “набор”, он имеет лишь часть этих прав. Так, каждый может иметь право ав-торства на изобретение, но далеко не все его имеют такое право.
Приобретение конкретных субъективных прав и обладание ими означает реализа-цию правоспособности.
Содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а возмож-ность их иметь (ст.18 ГК). Но в ст. 17 ГК указывается и о способности граждан исполнять обязанности (исполнить обязательство, возместить причиненный вред).
Содержание правоспособности граждан составляет: право собственности на иму-щество; право наследования и завещания; право заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица; совершать лю-бые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жи-тельства; право авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имуществен-ные и личные неимущественные права.
Этот перечень, который содержится в ГК, не считается исчерпывающим, а является примерным.
Перечисленные в содержании правоспособности ГК права регулируются и защи-щаются его нормами, им посвящены специальные разделы или главы этого законодательного акта.
Все граждане обладают равной правоспособностью и она не может быть ограниче-на. Гражданин не вправе отказаться от правоспособности или ограничить ее. Для правоспо-собности характерна неотчуждаемость. Сделки, направленные на ограничение правоспособ-ности, ничтожны (ч.3 ст.22 ГК). Однако допускается ограничение правоспособности “в слу-чаях и в порядке, установленных законом” (ч.1 ст.22 ГК).
Существует судебный порядок и административный порядок ограничения право-способности. Судебный порядок предполагает ограничение правоспособности для конкрет-ного гражданина приговором или постановлением суда на основании нормы права, например приговор с осуждением к лишению свободы или постановление народного судьи об адми-нистративном аресте. В судебной практике по уголовным делам можно встретить такие ог-раничения правоспособности осужденных, как запрет занимать должности в правоохрани-тельных органах или должности, связанные с материальной ответственностью, то есть пря-мым доступом к материальным ценностям.
Принудительное ограничение правоспособности нельзя смешивать с лишением гражданина отдельных субъективных прав. Так, конфискация имущества по приговору суда означает лишение гражданина права собственности на определенные вещи и ценности, но не связана с ограничением правоспособности. К случаям ограничения субъективного права ор-ганами внутренних дел можно отнести лишение права управлять транспортным средством. Право собственности у владельца остается, но в полной мере самостоятельно пользоваться им он не сможет.
Гражданская правоспособность включает в себя и право заниматься предпринима-тельской деятельностью в индивидуальном порядке (ст.23 ГК). Для этого необходимо заре-гистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация производится в органах юстиции (ст.51 ГК).
Поскольку индивидуальные предприниматели не всегда соблюдают правила о го-сударственной регистрации, в ст.23 ГК специально предусмотрено, что такой предпринима-тель не вправе ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем, а суд, в свою очередь, может в отношении таких сделок применить нор-мы, регулирующие предпринимательскую деятельность.
Статья 25 ГК посвящена условиям, порядку и последствиям признания индивиду-ального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
При осуществлении процедуры признания банкротом к гражданину должны быть предъявлены все требования по обязательствам, связанным с его предпринимательской дея-тельностью. Одновременно могут быть заявлены и требования по обязательствам, не связан-ным с его предпринимательской деятельностью.
Особенность последствий признания гражданина банкротом по сравнению с юри-дическим лицом составляет то, что кредиторы по обязательствам, не связанным с предпри-нимательской деятельностью гражданина, не заявившие своих требований до признания его банкротом, вправе предъявить их позднее. Кроме того, требования граждан о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также иные требования личного характера (о взыскании алиментов и т.п.) сохраняют силу вне зависимости от того, предъявлялись ли они до признания банкротства или нет.
Наряду с гражданами и юридическими лицами ГК особо выделяет еще одну кате-горию субъектов - иностранцев.
Кодекс (п.1ст.2) определяет, что правила, установленные гражданским законода-тельством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без граждан-ства и иностранных юридических лиц. Статья 2 ГК закрепляет тем самым за иностранцами национальный режим. Суть его состоит в том, что права иностранцев на территории России определяются в принципе Российскими законами, а не личным законом иностранцев. Следу-ет обратить внимание на то, что исключения из указанного правила должны быть установле-ны только на уровне федерального закона.
Нередко в правовом акте специально оговорено, что его нормы распространяются как на российских юридических и физических лиц, так и на иностранцев.
Существует возможность некоторых ограничений правоспособности иностранных граждан по сравнению правоспособностью российских граждан. Например, в состав экипажа воздушных и морских судов могут входить по общему правилу, лишь российские граждане. Или: частную детективную (сыскную) деятельность вправе осуществлять только гражданин РФ. Или например, в порядке ответной меры (реторсии) для граждан тех государств, в кото-рых имеются специальные ограничения гражданской правоспособности российских граждан.
Гражданская дееспособность определяется в ГК как способность гражданина свои-ми действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя граждан-ские обязанности и исполнять их (ст.21 ГК).
Дееспособность включает способность к совершению сделок (сделкоспособность), и способность нести ответственность за неправомерные действия (деликтоспособность).
Дееспособность, как и правоспособность, по юридической природе, - субъективное право гражданина. Содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их правоспособности. Если содержание правоспособ¬ности составляет возможность иметь права и обязанности, то содержание дееспособности характеризуется способностью лица эти права и обязанности приобретать и осуществлять собственными действиями. Можно сделать вы¬вод, что дееспособность есть предоставленная гражданину возможность реа¬лизации своей правоспособности собственными действиями.
Дееспособность, как и правоспособность, нельзя рассматривать как естественное свойство человека. И та, и другая предоставлены гражданам за¬коном и являются юридиче-скими категориями. Поэтому и в отношении дее¬способности закон устанавливает ее неотчу-ждаемость и невозможность огра¬ничения по воле гражданина.
Согласно ст.22 ГК никто не может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.
Существует несколько разновидностей дееспособности: 1) полная дееспособность, 2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 3) дееспособность мало-летних в возрасте до 14 лет.
Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями приобре-тать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимуществен-ные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадле-жащую ему правоспособность в полном объёме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста.
В ряде случаев полная дееспособность может наступать и до достижения 18-летнего возраста - такие случаи установлены в ГК. В п.2 ст.21 ГК сохранена действовавшая и ранее норма, согласно которой в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, заключивший брак несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном объёме со времени вступления в брак. В этой же статье предусмотрены последствия, касающиеся дееспособности супругов в случае прекращения брака: его расторжения или признания недействительным. Если брак расторгнут, дееспособность сохраняется за рас-торгнувшими брак супругами, не достигшими совершеннолетия. Если же брак признаётся недействительным, то вопрос о сохранении дееспособности за бывшими супругами, не дос-тигшими совершеннолетия, решает суд.
В ГК назван ещё один случай, когда гражданин может быть наделён полной дее-способностью до достижения 18 лет. Это, так называемая, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________шеннолетнего полностью дееспособным.
Лица, ставшие дееспособными вследствие вступления в брак или объявления их дееспособными в порядке эмансипации, имеют такие же права и такие же обязанности, что и лица, достигшие 18 лет: они самостоятельно заключают любые сделки, отвечают как по до-говорным обязательствам, так и по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Если над такими несовершеннолетними было установлено попечительство, оно пре-кращается.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолетние в возрасте до 14 лет наделены неполной (частичной) дееспособностью. Неполная (частичная) дееспособность характеризуется тем, что за гражданином признаётся право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо предусмот-ренные законом.
На основании ст.28 ГК малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать: а) мелкие бытовые сделки (действия, которые связаны с повседневными нуждами и обычно со-вершаются детьми самостоятельно или по поручению взрослых); б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, если эти сделки не требуют специальной формы их со-вершения; в) сделки по распоряжению средствами, специально предоставленными малолет-нему с согласия родителей или опекуна для определённой цели или для свободного распоря-жения.
Все остальные юридически значимые действия в сфере гражданского права совер-шают от имени малолетних их родители, усыновители или опекуны, и эти же лица несут гражданскую (имущественную) ответственность по сделкам, совершенным малолетними. Они же отвечают в соответствии с законом за причинённый малолетними вред (п.3 ст.28 ГК).
По достижении несовершеннолетними 14 лет их дееспособность существенно рас-ширяется. Они могут самостоятельно совершать не только мелкие бытовые и иные доступ-ные малолетним сделки, но также: а) самостоятельно распоряжаться своим заработком, сти-пендией и иными доходами; б) осуществлять свои авторские, изобретательские и иные ана-логичные права; в) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и рас-поряжаться ими. По достижении 16 лет они вправе быть членами кооперативов и, соответст-венно, осуществлять вытекающие из этого права. Все остальные сделки они совершают только с письменного соглашения своих законных представителей - родителей, усыновите-лей или попечителей (ст.26 ГК).
Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, сами несут ответственность по совершён-ным ими сделкам. Они отвечают в соответствии с установленными ГК правилами и за при-чинённый ими вред.
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителей либо органа опеки и попечительства может ограничить или вовсе лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Эта мера не может быть применена к несовершеннолетнему, приобретшему полную дееспособность вследствие вступления в брак или в порядке эмансипации.
Если сравнить ГК 1964г. и новый ГК, то видно, что объём дееспособности мало-летних расширен: ранее они могли совершать только мелкие бытовые сделки.
Также, в перечень сделок, которые малолетние могут совершать самостоятельно, в отличие от ранее действовавшего законодательства не включено право самостоятельно вно-сить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.
Сделки, совершенные малолетними с нарушением объёма предоставленной ему дееспособности, являются ничтожными с наступлением последствий, предусмотренных ст.172 и абзацами 2 и 3 п.1 ст.171 ГК. Важно отметить, что впервые ГК установил исключе-ние из этого общего правила: если такая сделка совершена к выгоде малолетнего, родители, усыновители или опекун вправе в его интересах обратиться в суд с требованием о признании сделки действительной (ст.172 ГК).
По ГК 1964 г. ограничение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами вправе были устанавливать органы опеки и попечительства по собственной инициативе или по ходатайству общественных организаций или заинтересованных лиц. Теперь же это может сделать только суд по ходатайству родите-лей, усыновителей или попечителей либо органов опеки и попечительства.
Дееспособность, в отличие от правоспособности, связана с определёнными качест-вами гражданина: способностью понимать значение своих действий, руководить ими и пред-видеть последствия их совершения. Эти качества зависят не только от возраста, но и от со-стояния психики.
Поэтому гражданин, который вследствие психического расстройства не может по-нимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспо-собным (ст.29 ГК).
Психическое состояние гражданина как единственное основание лишения его дее-способности должно быть подтверждено судебно-психиатрической экспертизой.
Гражданину, признанному недееспособным, назначается опекун, который соверша-ет от его имени сделки и несёт ответственность как по этим сделкам, так и за вред, причи-нённый недееспособным.
Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным, в силу закона являются ничтожными. Но и для этих случаев закон установил исключение из названного общего правила: в интересах гражданина, признанного недееспособным. Уд по требованию его опекуна может признать такую сделку действительной, если будет установлено, что такая сделка совершена к выгоде гражданина.
Лишение дееспособности не безвозвратно. Если отпадут основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, суд выносит решение о признании его дееспособ-ным и на основании решения отменяется установленная над ним опека.
Для деятельности органов внутренних дел практическое значение имеет соотноше-ние таких понятий как недееспособность и невменяемость.
Согласно ст.21 УК невменяемость - лицо не могло осознавать своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства. Следовательно, невменяемость определяется на момент совершения преступления и отража-ет психическое состояние лица в прошлом. Кроме того, под невменяемостью статья УК под-разумевает и временное расстройство, и иное болезненное состояние психики. Между тем гражданская недееспособность устанавливается при стойком душевном заболевании или слабоумии на момент рассмотрения дела в суде и для оценки будущих действий. Недееспо-собность, как правило, - длительное состояние, с которым связывается юридическая судьба действий гражданина, совершаемых после вынесения решения суда о признании гражданина недееспособным на основании ст. 29 ГК.
Основанием для ограничения дееспособности гражданина могут послужить два ус-ловия: злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами и как след-ствие этого - наступившее тяжёлое материальное положение его семьи (ст. 30 ГК). Если гра-жданин проживает один (не имеет семьи), он не может быть ограничен в дееспособности. Ограничение дееспособности производится судом в особом порядке. Ограниченному в дее-способности гражданину назначается попечитель. Объём дееспособности таких граждан максимально сужен: они вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать любые иные сделки по распоряжению имуществом (покупать, продавать, дарить, обменивать и т.п.), а также получать зарплату, пенсию, иные доходы и распоряжаться этими средствами они мо-гут лишь с согласия попечителя.
В то же время ограничение в дееспособности не влияет на самостоятельность иму-щественной ответственности таких лиц: они сами несут ответственность по обязательствам, вытекающим из договоров и других совершенных ими сделок, а также отвечают за причи-нённый ими вред.
Суд может вынести решение об ограничении дееспособности при доказанности двух условий: систематическом злоупотреблении спиртных напитков или наркотическими средствами и тяжёлом материальном положении семьи вследствие этого злоупотребления. Основные доказательства того и другого условия нередко представляют органы милиции.
Органы внутренних дел должны наблюдать за соблюдением законных прав и инте-ресов граждан, имеющих по закону неполный объём дееспособности, и вместе с тем способ-ствовать реализации в отдельных случаях законного ограничения дееспособности.
В ГК впервые включены нормы об опеке и попечительстве. До сих пор они содер-жались в Кодексе о браке и семье. Ими регулируются общие вопросы опеки и попечительст-ва. Нормы, посвящённые опеке и попечительству и содержащиеся в Семейном кодексе, со-храняют своё действие только в той части, в которой они регулируют права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию несовершеннолетних подопечных (п.1 ст.31 ГК).
Целью опеки и попечительства является защита прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а в отношении несовершеннолетних - также и обеспечение их воспитания. Опека и попечительство - правовые формы государственной заботы о гражданах, которые по возрасту или по состоянию здоровья не могут самостоятель-но участвовать в гражданско-правовых отношениях и нуждаются в специальных мерах пра-вовой защиты.
Естественными опекунами и попечителями несовершеннолетних в силу закона вы-ступают их родители или усыновители. В случаях отсутствия родителей или усыновителей или лишения их родительских прав по суду, а также, если несовершеннолетний остался без родительского попечения по иным причинам, в частности, когда родители уклоняются от воспитания несовершеннолетнего или защиты его прав, органом опеки и попечительства на-значается соответственно опекун или попечитель. Органом опеки и попечительства является орган местного самоуправления. Этот орган по месту жительства подопечного осуществляет надзор за деятельностью опекуна или попечителя (ст.31,ст.34 ГК).
Представительство интересов и защита прав граждан, указанных в п. Ст.31 ГК, осуществляют их опекуны (попечители), которые назначаются в установленном законом по-рядке. Они выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношении со всеми лицами без особых полномочий, в том числе и в суде. Согласно ст.48 ГПК права и охраняе-мые законом интересы недееспособных граждан, граждан, не обладающих полной дееспо-собностью и граждан, признанных ограниченно дееспособными, защищают в суде их роди-тели, усыновители, опекуны или попечители, которые представляют суду документы, удо-стоверяющие их полномочия. Такими документами для опекунов (попечителей) являются удостоверения, выдаваемые органами опеки и попечительства, а при их отсутствии - реше-ние указанного органа о назначении данного лица опекуном (попечителем).
Статьи 32 и 33 ГК определяют круг лиц, над которыми устанавливаются опека и попечительство, а также основные гражданско-правовые обязанности опекунов (попечите-лей).
Опека устанавливается над полностью недееспособными гражданами: малолетни-ми в возрасте до 14 лет и гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.
Попечительство устанавливается над гражданами, не обладающими полной дее-способностью: несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограничен-ными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и нарко-тическими средствами.
Основное различие опеки и попечительства состоит в объёме гражданско-правовых обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и попечителей, исходя из объёма дееспо-собности их подопечных. Опекуны являются законными представителями лиц, находящихся у них под опекой. Они в силу закона (без специальной доверенности) могут совершать от имени подопечных и в их интересах все юридически значимые действия и гражданско-правовые сделки, которые мог бы совершать сам подопечный, если бы обладал дееспособно-стью. Исключение представляет ограниченный круг сделок, которые по закону вправе со-вершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет самостоятельно.
Несовершеннолетним, воспитание и содержание которых полностью осуществля-ется воспитательными учреждениями, опекуны и попечители не назначаются. Опекуны и по-печители не назначаются также гражданам, признанным недееспособными или ограниченно дееспособными и помещёнными в соответствующие лечебные и другие подобные учрежде-ния. Выполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается в этих случаях на ад-министрацию указанных учреждений.
Среди норм ГК об опеке и попечительстве особого внимания заслуживает ст.37, которая устанавливает контроль со стороны органов опеки и попечительства за действиями опекунов и попечителей по распоряжению имуществом подопечных. В этой статье более чётко, чем это было ранее (ст.137 КоБС РСФСР), предусмотрены пределы такого контроля: без предварительного согласия органа опеки и попечительства опекун не вправе совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок, которые влекут уменьшение имущества подопечного (по отчуждению имущества, в том числе дарению и обмену, сдаче его в наём (аренду), в безвозмездное пользование или в залог, разделу имущества или выделу из него доли и т.п.), а также сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав (отказ от наследства, непринятие имущества в дар и т.п.).
Только с предварительного согласия органов опеки и попечительства могут расхо-доваться доходы подопечного. Это ограничение не относится лишь к тем расходам, которые необходимы для содержания самого подопечного.
Ст.38 ГК называется “доверительное управление имуществом”. Это новый инсти-тут для нашего гражданского законодательства. Смысл его состоит в том, что, если в составе имущества подопечного имеется недвижимое или ценное движимое имущество (земельный участок, дом, дача, автомобиль и т.п.), требующее специальной заботы и управления, орган опеки и попечительства заключает с определённым лицом (управляющим) договор о довери-тельном управлении этим имуществом. На основании этого договора управляющий осущест-вляет возложенные на него права и обязанности, при этом имеется в виду не только юриди-ческие, но и фактические действия. Ранее (ст.128КоБС РСФСР) назначение специальной опеки над имуществом подопечного допускалось лишь в случае, если оно находилось в дру-гой местности. Сейчас для передачи имущества в доверительное управление соблюдение этого условия не обязательно.
В результате управляющий будет распоряжаться имуществом, переданным ему в доверительное управление, а опекун или попечитель сохраняет свои обязанности в отноше-нии оставшегося имущества.
Ст.40 ГК предусматривает основания и порядок прекращения опеки и попечитель-ства. Опека прекращается: при восстановлении судом в дееспособности лица, признанного недееспособным; при достижении малолетним 14 лет, кроме случаев, когда он в установлен-ном законом порядке признан недееспособным. Лицо, осуществляющее обязанности опеку-на, при достижении опекаемым 14 лет становится попечителем без вынесения дополнитель-ного решения, к нему переходят все права и обязанности попечителя.
Попечительство прекращается: при отмене судом ограничения в дееспособности лица, признанного ограниченно недееспособным; при достижении несовершеннолетним по-допечным 18 лет; при вступлении несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, в брак с разре-шения органа местного самоуправления; при объявлении несовершеннолетнего эмансипиро-ванным в порядке, установленным законом.
Опека и попечительство также прекращается в случае освобождения или отстране-ния опекуна (попечителя) от исполнения ими своих обязанностей, а также смертью подопеч-ного.
Ст.41 ГК устанавливает патронаж над дееспособными гражданами. Патронаж озна-чает, что по просьбе дееспособного гражданина, который по состоянию физического здоро-вья не может самостоятельно осуществлять свои права, а также исполнять обязанности, ор-ган опеки и попечительства назначает ему, с его согласия, попечителя (помощника). Особен-ность правового положения помощника заключается в том, что он исполняет свои обязанно-сти не в силу решения органа опеки и попечительства о его назначении, а на основании до-говора поручения или договора о доверительном управлении имуществом, который заключа-ется с самим подопечным. Прекращается патронаж по требованию патронируемого лица.

Право на имя - неотъемлемое право гражданина. Гражданским кодексом это право граждан до настоящего времени не регулировалось. Нормы по поводу порядка присвоения имени и регистрации ребёнка содержались в Кодексе о браке и семье РСФСР.
Ст.19 ГК закрепляет основные принципы осуществления права на имя, порядок и способы защиты этого права. Под “именем” имеются в виду фамилия, собственно имя и от-чество, если иное не вытекает из закона и национальных обычаев, что имя должно быть заре-гистрировано, что гражданин вправе переменить своё имя в порядке, установленном зако-ном.
Сведения об имени индивидуализируют человека и имеют значение для обеспече-ния и защиты его гражданских прав. Он выступает в любых отношениях, в т.ч. гражданско-правовых, приобретая и осуществляя права и обязанности под своим именем. Не допускается приобретение прав и обязанностей под именем другого лица. Это положение направлено на защиту прав и интересов других участников гражданско-правовых отношений. Возможно использование вымышленного (но не чужого) имени - псевдонима. В силу закона на псевдо-ним являются личным неимущественным правом автора произведения литературы, искусст-ва или науки.
Сведения об имени (фамилия, имя, отчество) заносятся в актовую запись о рожде-нии ребенка. Гражданин вправе применить своё имя, полученное при рождении. Перемена фамилии, имени, отчества возможна по достижению им 16 лет. До этого возраста допускает-ся изменение его фамилии по просьбе родителя, с которым остался проживать ребенок (в случае расторжения брака, если у этого родителя и ребенка разные фамилии). Изменение фамилии, имени, отчества детям, не достигшим 18, лет, возможно также при их усыновле-нии. Перемена фамилии возможна при вступлении в брак и при его расторжении.
Перемена гражданином имени не влияет на его гражданские права и обязанности, не является основанием для их прекращения или изменения, однако он обязан уведомить об этом своих должников и кредиторов. Закон, возлагая на гражданина, изменившего своё имя, такую обязанность, даёт ему право требовать внесения за свой счёт соответствующих изме-нений в документы, оформленные на его прежнее имя. Риск последствий, вызванных отсут-ствием у должников и кредиторов сведений о перемене имени, лежит на гражданине, его из-менившем.
В п.5 ст.19 ГК определены правовые последствия неправомерного использования имени гражданина. Вред, причинённый гражданину в результате неправомерного использо-вания его имени, подлежит возмещению.
При определении места жительства гражданина предполагается, что гражданин на-ходится всегда в определённом месте, независимо оттого, что в данный момент или иной пе-риод времени он находится в другом месте. Поэтому местом жительства гражданина призна-ётся место его постоянного проживания или место, где он преимущественно проживает. Под постоянным местом жительства понимается место, где гражданин обосновался в силу сложившихся обстоятельств. Под местом преимущественного проживания понимается ме-сто, где гражданин проживает больше, чем в других местах, либо независимо от времени пребывания в других местах, когда он вынужден находиться там в силу сложившихся об-стоятельств, например, выполняя свой воинский долг.
Определение места жительства имеет значение для осуществления и защиты прав граждан. В подтверждение этого можно привести ряд примеров. Так, с местом жительства связано место исполнения обязательств. По общему праву, если не определено законом и иными правовыми актами, денежное обязательство исполняется по месту жительства креди-тора в момент возникновения обязательства. Если же кредитор изменил место жительства и известил об этом должника - в его новом месте жительства с отнесением на счёт кредитора расходов, связанных с переменой места жительства.
Некоторые события и действия в сфере личной жизни граждан порождают права и обязанности, которые имеют значение для самих граждан, а также небезразличны для госу-дарства и общества. Для важнейших из таких актов гражданского состояния установлена обязательная государственная регистрация.
Нормы, в которых рассматривалась регистрация актов гражданского состояния, прежде со-держались в КоБСе РСФСР. В настоящее время в ст.47 ГК установлены общие положения такой регистрации. Указано, какие акты гражданского состояния должны быть зерегистри-рованы:
- рождение;
- заключение и расторжение брака;
- усыновление (удочерение);
- установление отцовства;
- перемена имени;
- смерть.
Установлен порядок регистрации и выдачи свидетельства о регистрации, преду-смотрены возможность порядок изменения, и исправления, аннулирования и восстановления актовых записей.
Если по поводу внесения изменения или исправления в актовую запись возникает спорная ситуация, а также, если орган ЗАГСа отказывается внести исправления или измене-ния, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд.
Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния произво-дится во всех случаях по решению суда.

ЮРИДИЧЕСКИЕ__ЛИЦА
Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим лишь тогда, когда по месту его жительства на протяжении установленных законом срока нет сведений о месте его пребывания (ст.42,45 ГК). Место открытия наследства определяется по последнему месту жительства наследодателя. По месту жительства подопечного либо по месту жительства опекуна (попечителя) назначается опека, а надзор за деятельностью опеку-нов и попечителей осуществляется по месту жительства подопечных. Местом жительства сторон определяется подсудность гражданских дел судом (ст.117,118 ГПК)
В ч.2 ст.20 ГК сказано, что “местом жительства несовершеннолетних, не достиг-ших 14 лет или граждан, находящихся под опекой, признаётся место жительства их закон-ных представителей - родителей, усыновителей или опекунов”. Если родители или усынови-тели малолетнего проживают в разных местах, местом жительства ребёнка признаётся место жительства того из родителей (усыновителей), с которым он живёт.
Если гражданин отсутствует по месту своего жительства продолжительное время и не подаёт о себе вестей, в интересах его семьи, кредиторов, других лиц возникает необходи-мость устранить возникшую неопределённость.
С этой целью он может быть признан безвестно отсутствующим (ст.42 ГК) или объявлен умершим (ст.45 ГК). Признание гражданина безвестно отсутствующим или объяв-ление умершим производится судом в особом порядке, предусмотренном гражданским про-цессуальным законодательством.
Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если по месте его жи-тельства нет сведений о нём в течение одного года, и принятые судом меры к получению та-ких сведений не дали результатов.
Длительное отсутствие гражданина по месту его жительства, если не известно ме-сто его пребывания, может нарушать права и интересы лиц, находящихся с ним в правовых интересах. Его кредиторы не имеют возможности требовать уплаты долга или возмещения убытков, причиненных неисполнением таким гражданином своих обязательств. Лица, нахо-дившиеся на его иждивении, лишаются содержания, получаемого от такого гражданина, и не могут обращаться за получением пенсии, т.к. считаются имеющими кормильца. В результате длительного отсутствия гражданина могут страдать и его собственные интересы. Его имуще-ству, оставшемуся без надзора, может быть причинен ущерб, нарушены авторские права на результаты интеллектуальной деятельности.
Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим при наличии трёх усло-вий:
- отсутствие по месту его жительства сведений о месте его пребывания;
- длительности отсутствия таких сведений; - невозможности установить место пребывания гражданина.
Для установления указанных обстоятельств опрашиваются лица, проживавшие с отсутствующим, его родственники и друзья, устанавливаются и опрашиваются и другие ли-ца, с которыми он общался, запрашиваются сведения о нём по месту работы, воинского учё-та.
В целях охраны имущественных прав и интересов безвестно отсутствующего, если он окажется живым и может появиться, осуществляется передача имущества гражданина, признанного безвестно отсутствующим, в доверенное управление. Вместе с тем, доверитель-ное управление над его имуществом учреждается и в интересах других лиц. Из этого имуще-ства управляющий выдаёт содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обя-зан, был содержать, и уплачивает долги по другим обязательствам.
Доверительное управление имуществом безвестно отсутствующего гражданина может быть учреждено органом опеки и попечительства и до истечения одного года со дня получения сведений о месте его пребывания.
Иные последствия признания гражданина безвестно отсутствующим определяются законом.
К ним, в частности, относятся:
- право нетрудоспособных членов семьи безвестно отсутствующего, состоящих на его иждивении, на пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с пенсионным зако-нодательством;
- прекращение действия доверенности, выданной на имя безвестно отсутствующе-го, а также выданной им самим;
- право супруга гражданина, признанного безвести отсутствующим, на расторже-ние брака в упрощённом порядке через органы ЗАГСа.
Явка лица, признанного безвести отсутствующим, или обнаружение его места пре-бывания влечёт за собой отмену решения суда и отмену управления его имуществом. С заяв-лением об отмене решения суда может обратиться сам гражданин или другое лицо, по ини-циативе которого рассматривалось дело о признании безвестно отсутствующим.
Если в месте жительства гражданина нет сведений о нём в течение пяти лет, он может быть, объявлен умершим.
В случае если есть основания предполагать, что гражданин погиб от определённого несчастного случая (авиакатастрофа, кораблекрушение и т.п.), либо пропал без вести при об-стоятельствах, угрожающих смертью (землетрясения, наводнения, сходах лавин и т.п.), срок сокращается до шести месяцев.
Военнослужащий или любой другой гражданин, пропавший безвести в связи с во-енными действиями, может быть объявлен умершим лишь по истечении двух лет со дня пре-кращения военных действий.
Объявление гражданина умершим - считается юридической смертью. На основании решения суда производится регистрация смерти в органах ЗАГСа и наступают те же послед-ствия, что и при физической смерти.
В случае если гражданин фактически жив (он явился либо поступили сведения о его месте пребывания), новым решением суда отменяется решение об объявлении его умер-шим и на основании этого запись о его смерти аннулируется.
Гражданин вправе потребовать возврата своего имущества. Для этого ГК установ-лены особые правила: лица, к которым его имущество перешло безвозмездно (в порядке на-следования, по договору дарения), обязаны возвратить ему всё сохранившееся к моменту его явки. Это правило распространяется на деньги и ценные бумаги, которые не могут быть вос-требованы у так называемых “добросовестных приобретателей”, то есть у тех, кто, получая их, не знал и не должен был знать, что лицо, объявленное умершим, фактически живо. Если же имущество перешло к другим лицам по возмездным сделкам (по договору купли-продажи, мены и др.), они обязаны возвратить имущество лишь, в случае, если будет доказа-но, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин фактически жив. При невозмож-ности возврата имущества в натуре эти лица обязаны возместить его стоимость (ст.46 ГК).
Юридическими последствиями объявления гражданина умершим является прекра-щение всех его прав и обязанностей и переход их к его наследникам, которые приняли на-следство. Не переходят лишь права и обязанности, которые связаны с личностью объявлен-ного умершим или исполнение которых невозможно без его личного участия. Однако, если гражданин, объявленный умершим, будучи в действительности живым, совершил юридиче-ски значимые действия, они считаются действительными, т.к. объявление умершим не влия-ет на его субъективные права, приобретенные в том месте, где было неизвестно об объявле-нии его умершим.
Органы внутренних дел играют определённую роль в признании гражданина без-вестно отсутствующим и объявления его умершим. Они представляют доказательства отсут-ствия, сведений и невозможности их получения и доказательства отсутствия этих сведений в месте жительства отсутствующего в течение установленного законом срока. Практически это сводится к установлению последнего постоянного места жительства отсутствующего, време-ни, когда о нём были получены последние сведения, подтверждению невозможности уста-новления его местонахождения.

Жизнь современного общества не возможна без объединения людей в группы, сою-зы разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. По этой причине в науке гражданское право основной правовой формой коллек-тивного участия лиц в гражданском обороте является юридическое лицо.
Цели, которые преследуют люди, объединившись и создав юридическое лицо, за-ключаются в следующем:
- оформление коллективных интересов, например, создание стоительно-гараж¬ного кооператива;
- объединение капиталов для выполнения общей задачи, например, акционирова-ние и выкуп крупного предприятия;
- ограничение предпринимательского риска. При долевом вкладе каждый, в слу-чае неудачи, рискует лишь своим капиталом;
- управление капиталом. Для более гибкого и целевого использования финансо-вых средств, например, для закупки большой партии сырья или продукции.
У любого юридического лица имеются свои признаки при наличии которых оно признаётся субъектом гражданских правоотношений. Признаки юридического лица - это такие внутренне присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе - дос-таточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права. Выделяются четыре основополагающих признака юридического лица:
- организационное единство - проявляется в определённой иерархии, соподчинён-ности органов управления (единоличных или коллективных), составляющих его структуру, и в чёткой регламентации отношений между его участниками. В результате этого становится возможным превратить желания множества участников в единую волю юридического лица , а также непротиворечиво выразить эту волю вовне;
- имущественная обособленность юридического лица - объединение материаль-ной базы (техники, знаний, денежных средств) в один единственный комплекс (для дости-жения общей цели), принадлежащей данной организации, и отграничение её от имуществ других лиц;
- принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности (отображён с ст.56 ГК) - каждое юридическое лицо несёт гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам;
- выступление в гражданском обороте от собственного имени - возможность вы-ступать в суде истцом и ответчиком, а также от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности. Это как раз является той основной целью, ради ко-торой оно и создаётся.
Таким образом получается, что использование юридическим лицом собственного наименования позволяет отличить его от всех иных организаций и, поэтому, является необ-ходимой предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица.
Юридическое лицо - признанная государством в качестве субъекта права органи-зация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуще-ством по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.
В Российской Федерации все юридические лица проходят государственную реги-страцию, подавляющее их большинство имеет печати и открывает счета в банках.

В науке гражданское право традиционно выделяется следующие способы образо-вания юридических лиц:
- распорядительный порядок - характеризуется тем, что юридическое лицо возни-кает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной реги-страции организации не требуется. Данный порядок имел место в СССР, однако, в настоящее время в ст.51 ГК не предусматривается исключений о необходимости государственной реги-страции юридических лиц, поэтому можно предположить, что этот порядок образования ор-ганизации сегодня в России не применяется;
- разрешительный порядок - предполагает, что создание организации разрешено тем или иным компетентным органом. В настоящее время этот порядок образования юриди-ческого лица предусмотрен, например, для образования страховых обществ и банков.
- нормативно-явочный порядок образования юридического лица - характеризуется тем, что согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные органы не требуется. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюдён ли установленный порядок её образования, после чего обязан заре-гистрировать юридическое лицо. Именно этот порядок образования юридических лиц в на-стоящее время распространён в России.
В зависимости от вида юридического лица состав учредительных документов раз-личен, так, например, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ас-социации и союзы действуют на основе учредительного договора и устава, а правовой базой для деятельности хозяйственных товариществ (полных и на вере) является учредительный договор (ст.52 ГК). Для остальных юридических лиц единственным учредительным доку-ментом считается их устав.
Учредительный договор - консенсуальный гражданско-правовой договор, регули-рующий отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Он может заключаться только в письменной форме (простой или нотариальной) и вступает в силу, как правило, с момента заключения.
Устав, в отличие от учредительного договора, не заключается, а учреждается учре-дителями. Устав, как правило, подписывают не все учредители, а специально уполномочен-ные ими лица. Устав вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица.
Завершающим этапом образования юридического лица является государственная регистрация, на котором компетентный орган проверяет соблюдение условий, необходимых для создания нового субъекта права, и принимает решение о признании организации юриди-ческим лицом. После чего основные данные об организации включаются в единый государ-ственный реестр юридических лиц и становятся доступными для всеобщего ознакомления.
Для регистрации юридического лица обычно представляют следующие документы:
- заявление учредителей о регистрации;
- устав организации;
- учредительный договор или решение учредителей о создании юридического ли-ца (в виде протокола собрания учредителей);
- свидетельство об уплате регистрационной пошлины;
- документы, подтверждающие оплату не менее 50% уставного капитала предпри-ятия (только для коммерческих организаций).
Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его реор-ганизации или ликвидацией (добровольной или по решению суда) и, как правило, носит окончательный характер.
При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юридического лица или их часть переходят к иным субъектам права, т.е. происходит универсальное правопреем-ство. Реорганизация может осуществляться путём слияния нескольких организаций в одну новую, присоединения одного юридического лица к другому, разделения юридического лица на несколько новых организаций, выделения из состава организации других юридических лиц или преобразования, т.е. смены организационно-правовой формы юридического лица.
Реорганизация, как правило, проводится по решению участников юридического лица (или собственника его имущества), т.е. добровольно.
Ликвидация юридического лица в добровольном порядке осуществляется по реше-нию его участников или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. Ликвидация такого рода обычно происходит из-за дальнейшей нецелесообраз-ности существования юридического лица, истечения срока, на который оно было создано, достижение, или напротив, принципиальная недостижимость уставных целей организации.
Однако законом также предусмотрены случаи, когда юридическое лицо может быть ликвидировано в принудительном порядке по решению суда (ст.61-64 ГК). Данная про-цедура осуществляется, когда деятельность юридического лица осуществляется без соответ-ствующего разрешения (лицензии), либо когда такая деятельность прямо запрещена законом, либо сопряжена с неоднократными или грубыми нарушениями Российского законодательст-ва.
Порядок ликвидации юридического лица состоит из следующих этапов:
- участники организации, её уполномоченный орган или суд, принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию, определяют порядок и сроки ликви-дации. Ликвидационная комиссия принимает на себя все полномочия по управлению юриди-ческим лицом;
- ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение о ликвидации юриди-ческого лица, порядке и сроке заявления претензий кредиторами (этот срок не может быть менее 2 месяцев), выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыскивает дебе-торскую задолженность юридического лица;
- ликвидационная комиссия оценивает состав кредиторской задолженности, при-нимает решение об удовлетворении (отклонении) выявленных требований и составляет про-межуточный ликвидационный баланс;
- в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом удовлетворяются законные требования кредиторов, причём выплаты производятся в порядке очередей, уста-новленных ст.64 ГК. В случаях, когда денежных средств организации недостаточно для рас-чётов с кредиторами, ликвидационная комиссия продаёт имеющееся имущество с публичных торгов;
- после погашения кредиторской задолженности ликвидационная комиссия со-ставляет окончательный баланс и распределяет оставшееся имущество между участниками юридического лица, если иное не следует из законодательства или учредительных докумен-тов организации. Все документы, оформляющие ликвидацию, передаются регистрационному органу, который на их основе вносит соответствующую запись в единый государственный реестр юридических лиц.
С этого момента деятельность организации считается прекращённой.

Юридическое лицо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других.
Место, которое юридические лица занимают в системе имущественных отношений общества позволяет определить наиболее важные основания их классификации. Социальная ценность института юридического лица воплощается прежде всего в той полезной нагрузке, которую он несёт обществу, т.е. в его функциях, которые также влияют на систематизацию юридических лиц. Особенности правового положения юридических лиц позволяют сформу-лировать ряд практически важных классификационных критериев (формы собственности, цели деятельности, состав учредителей, характер прав участников, объём вещных прав орга-низаций, личное или имущественное участие, порядок образования, учредительные докумен-ты и членство).
В зависимости от формы собственности, лежащей в основе юридического лица, выделяются государственные и частные (негосударственные) юридические лица. К числу государственных (в широком смысле: т.е. включая и муниципальные) относятся все унитар-ные предприятия, а также некоторые учреждения. Значение такого деления становится по-нятным, если учесть, что государственные юридические лица с необходимостью должны преследовать общегосударственные интересы, чем и обуславливается специфика их правово-го регулирования. В данной классификации можно усмотреть прямую аналогию с принятым за рубежом делением организаций на юридические лица публичного и частного права.
Коммерческие и некоммерческие организации разделяются по тому, каковы основ-ные цели их деятельности: извлечение прибыли, а также её распределение между участника-ми, либо иные цели, не связанные с предпринимательством. По общему правилу, некоммер-ческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постоль-ку, поскольку это необходимо для достижения их уставных целей. При этом они не вправе распределять полученную прибыль между своими участниками.
В зависимости от состава учредителей можно выделять: юридические лица, учре-дителями которых могут выступать только юридические лица (союзы и ассоциации), только государство (унитарные предприятия), или же любые, за отдельными исключениями, субъек-ты права (все остальные юридические лица).
Различный характер прав участников в отношении юридического лица позволяет классифицировать:
- организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения;
- организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права: хозяйственные товарищества и общества, кооперативы;
- организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав: общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения юри-дических лиц.
В зависимости от объёма прав самого юридического лица на используемое им имущество можно различать несколько видов юридических лиц. Юридические лица, обла-дающие правом оперативного управления на имущество: учреждения и казённые предпри-ятия. Юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество: госу-дарственные и муниципальные унитарные предприятия. Юридические лица обладающие правом собственности на имущество - все другие юридические лица.
Хозяйственные товарищества и общества можно классифицировать по тому, что более важно для участников: объединение их личных усилий для достижения предпринима-тельских целей (товарищества) или объединение капиталов (общества). По степени увеличе-ния предпринимательского риска участников, хозяйственные товарищества могут выстраи-ваться в следующую цепочку: полное товарищество, товарищество на вере, общество с до-полнительной ответственностью, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество.
Порядок создания юридического лица также может выступать в качестве критерия классификации: в таком случае юридические лица делятся на образуемые в разрешительном или нормативно-явочном порядке.
По составу учредительных документов разграничиваются договорные юридические лица - хозяйственные товарищества, договорно-уставные - общества с ограниченной или до-полнительной ответственностью, ассоциации и союзы, а также уставные юридические лица.
Традиционным для доктрины пандектного права (Германия, Швейцария) является различение корпораций (союзов) и учреждений. Корпорации характеризуются наличием членства, общей для многих участников цели, независимостью своего существования от смены участников. Учреждения обычно создаются одним учредителем, который сам опреде-ляет и цели юридического лица, и состав имущества, необходимый для их достижения. В юридико-техническом плане эта классификация имеет огромное значение, поскольку необ-ходимость оформления коллективных интересов, актуальная для законодательства о корпо-рациях, может не приниматься в расчёт при конструировании норм об учреждениях.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с большим объёмом предлагаемого для изучения материала по теме “Субъ-екты гражданских правоотношений”, я подробно остановился лишь на разделе “Физические лица (граждане) как субъекты гражданских правоотношений”.
В данной курсовой работе я попытался выделить основные особенности физиче-ских и юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений и в некоторых случаях сравнить старый и новый кодексы.
В настоящее время наша страна идет к построению правового государства, хотя эти шаги не легки и порой ошибочны. Отношения, которые складываются между людьми в на-шем обществе, не всегда основываются на действующем законодательстве Российской Феде-рации. Поэтому роль сотрудников правоохранительных органов на современном этапе выхо-дит на передовые позиции. К огромному сожалению, из-за юридической неграмотности на-селения некоторые “правоведы” трактуют ту или иную норму гражданского права по своему или в пользу третьего лица, незаконно наживая огромные капиталы.
Мне, как офицеру МВД хотелось бы видеть в рядах милиции как можно больше грамотных, юридически образованных сотрудников, чтобы в любой момент можно было прийти на помощь гражданам нашей страны. Ведь если все мы действительно хотим постро-ить правовое государство, и видеть Россию процветающей державой, то всем её гражданам необходимо уважать и соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.
Правовые знания становятся насущной необходимостью. Основы гражданского права надо знать каждому, чтобы грамотно формулировать и защищать свои законные инте-ресы, отстаивать их.
Много разногласий возникает из-за незнания прав и обязанностей. Любой самый простой вопрос вызывает у нас сомнения: так я делаю или не так, а может лучше сделать по-другому? А зная правовые основы можно было бы избежать значительного количества спо-ров.
Мне кажется, что тема субъектов гражданских правоотношений является одной из основных, т.к. субъекты - это участники всех правоотношений. А ведь никаких отношений не может быть, если нет их участников.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Конституция РФ
2. ГК РФ 1994г
3. ГК СССР 1964г.
4. УК РФ
5. ГПК РСФСР
6. СК РФ
7. КоБС РСФСР
8. Комментарий к ч.1 ГК РФ. М.1995г.
9. Советское гражданское право. Субъекты гражданского права. М.1984г.
10. Гражданское право, (под редакцией Е.А.Суханова). М.1983г.
11. С.С.Алексеев. “Государство и право”. М.1996г.
12. В.О.Мушинский. “Основы гражданского права”. М.1995г.
13. Д.Н.Розанова. “Участие органов внутренних дел в осуществлении гражданской право-субъектности”. М.1985г.
14. Граждане (физические лица). Журнал “Хозяйство и право”. №2 1995г.
15. Гражданское право, (под редакцией Ю.К.Толстого и А.П.Сергеева). С.-П. 1996г.

>>> К списку рефератов по праву >>

>>> К списку рефератов по категориям >>

   

Rambler's Top100  
© 2007 BPK Group
ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.